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市役所記述式 日進裁判課 福岡大

2019-03-21 07:13:04 | 日記
行政法記述式対策 行政書士編

記述式行政法(1)19/02/09諮問参与:諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束しないが、参与期間の意見は行政庁を法的に拘束する。代理:行政庁の権限の一部又は全部を他の行政機関が代わって行うもので授権代理と法定代理が在る。行政立法:法規命令は国民の権利義務を規律する効力を持つが、行政規則は此の効力を持たない。許可:法令等により課せられている一般的禁止を特定の場合に解除し、一定の行為を出来るようにする行為。公定力:行政行為に瑕疵があっても、権限の在る行政機関や裁判所が取り消すまでは有効と扱われる効力。瑕疵行政;原則として、取消しるべき行政行為となるが、重大且明白な瑕疵の在る場合には、無効となる。取消し:取消しには、原則として行政行為成立に遡るが、撤回は、将来に向かってのみ効力を生じる。負担;負担の不履行は許可自体の効力には直接影響しないが行政庁は許可の撤回や強制徴収が出来る。実力行使:行政強制は、将来に向けて必要な状態を実現する作用。行政罰は、過去の義務違反に対する制裁。手続き要求:文書による戒告を行い、それでも履行しない場合には代執行令書による通知を行なう。
記述式行政法(2)19/02/09行為形式:即時強制と呼ばれ、義務を命じる余裕が無い場合に、直接身体若しくは財産に有形力を行使する。審査基準:申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する。申請書:速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、または申請された許可を拒否しなければならない。行政指導:既に又は電磁的記録によりその相手方に通知されえている事項と同一の内容を求める行政指導。必要措置:当該処分の根拠となる規定が、条例又は規則に置かれている処分。審査請求人:審理員と呼ばれ、審理員意見書を作成し、事件記録と共に審査庁に提出しなければならない。意見書:行政不服審査会へ諮問しなければ成らず、審査会は、諮問に対する答申をする。不可変更力:当然無効である場合以外は公定力を有するので、適法に取消されない限り有効である。前置主義:審査請求が在った日から三ヶ月を経過しても裁決が無い時、裁決を経ないことにつき正当な理由。原処分主義:被告はA県であり、裁決固有の瑕疵のみが主張でき、此の原則を原処分主義という。
記述式行政法(3)19/02/09原告適格:原告は、法律上の利益を有さず、原告適格を欠くと言う理由で、却下の判決をする。建築確認:適法に工事が出来るという法的効果で在る為、訴えの利益が失われ、却下の判決が成される。自由裁量:裁量権の範囲を超えたり、又は、濫用となる場合は違法行為となり、司法審査の対象となる。事情主文:請求を棄却すると共に、処分の違法を宣言する事を主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。拘束力:拘束力に因り、十分な理由を付して拒否処分をやり直すか、旅券を発給しなければならない。訴訟提起:A県を被告として、拒否処分の取消し訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。土地収用:A市を被告として、補償の増額を求める訴訟を提起するべきであり、形式的当事者訴訟と呼ぶ。外形説:主観的に権限行使の意思を以ってする場合に限らず、客観的に職務執行の外形を備える行為。無過失責任:営造物が通常有すべき安全性を欠いている事を言い、国、公共団体の過失を必要としない。選挙人投票:選挙人の投票に付さなければ成らず、此の解散の投票で過半数の同意が有れば、議会は解散する。
記述式行政法(4)19/02/09条例制定:法令に違反しない限りに於いて、自治事務と法定受託事務に関し、条例を制定できる。拒否権:普通地放棄公共団体の長は、理由を示して再議に付し、又は、再選挙を行なわせなければ成らない。住民福利:公の施設と呼び、設置等は議会が条例で決し、管理する団体を指定管理団体と呼ぶ。


民法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大
公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。

行政法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大
公務員(1)19/01/02法律や条例の中には自然人効果を行政主体に帰属させる規範が存在する組織規範と言う。行政活動が行われうることを前提に適正を図るための規範を規制規範と言う。内容を直接具体的に規律している根拠規範と言う。法律の留保原則は一定の行政活動は法律根拠が必要である原則。侵害留保説は国民の権利、自由を侵害する行政活動には法律の根拠が必要。全部留保とは全般に付き法律の根拠が必要。社会留保説は侵害活動に加え社会権実現に向けた活動には法律根拠が必要。権力留保説は権力的な行政活動は法律の根拠が必要と言う考え方。重要事項留保説は国民に重要事項に付き法律根拠が必要。※侵害留保説:非侵害行為5割不要、侵害行為必要。※全部留保説:行政活動全部必要。※社会留保説、侵害活動5割に加え、2割5分社会実に向けた7割5分必要残り不要。※権力留保説:行政→国民、権力活動必要。行政←→国民、非権力活動不要。※重要事項留保説:核心の重要事項だけが必要。非重要事項不要。
公務員(2)19/01/02※行政立法(1)法規命令(ア)執行命令(イ)委任命令(2)行政規則。法規命令には法律委任により国民権利義務内容自体を定める委任命令と権利義務の無いその実現に手続きに定める執行命令がある。行政立法は行政手続法でいう命令に意見公募にて定立する。行政立法は、行政機関が定立する一般規範の子と。法規は、国民の権利義務に関する定め。法規命令は行政立法の内法規内容を含む。行政規則は、行政立法の法規内容を含まない。法規命令を定めるには法律根拠が必要になる。国民は法規命令に拘束される。行政規則を定める場合は法律の根拠は不要であって、国民は行政規則に法的に拘束されない。(1)法規命令:法規を含む、国民拘束あり、法律授権必要あり(2)行政規則:法規を含まない、国民拘束力なし、法律授権不要。法規命令は、行政組織の外部の者の国民や住人を規律するので外部法に属する。行政規則は行政組織内部の者の職員を規律するので内部法にあたる。
公務員(3)19/01/02行政計画は一般的に一定の公目的の為に目標を設定し達成する為の手段を総合的に提示したもの。法的に国民を拘束する計画には法根拠、拘束しない計画は法根拠不要。取消し訴訟の対象となる行為は行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為(行政訴訟法3条Ⅱ)。行政計画を変更する事は直ちには違法ではない。一定の裁量を変更する事は信義衝平の原則に違反して違法となる。行政行為の撤回は成立当初に瑕疵がなくてもその後の事情変化により存続させる事が必ずしも妥当ではない場合に効力を将来に渡って消滅させる行為。原因、主体、効果:取消し、成立時の瑕疵、処分庁・監督庁・裁判所、遡及効。撤回、後発事情、処分庁、将来効。行政行為の撤回は何時でも自由に出来ない。なぜならば相手国民の信頼保護をしなければ成らないからである(制限)。行政行為の撤回の中でも許認可の取消しと言った行為は行政手続き法上の不利益処分に該当し(行手2条Ⅳ)事前の意見聴取が必要になる。
公務員(4)19/01/05行政行為の附款は効果を制限したり特別な義務を課す為に主な意思表示に付加される行政庁の従う意思表示を言う。附款によってきめ細かな対応が可能になるので弾力的な行政活動を可能にするという機能がある。伝統的に附款には、条件、期限、負担、取消し撤回の留保、法律効果の一部除外があるとされている。法律が附款を付す事が出来る旨の明示している場合の他、行政庁の裁量が(要件、効果を問わない)が認められなければ付する事ができない。附款を付する事が出来るとしても比例原則や平等原則に違反するような附款は付することでず、法律の趣旨目的に反するような附款を付することは出来ない。(1)条件:効果発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示。事実発生によって効果が生じる停止条件と事実の発生によって効果が消滅する解除条件がある。(2)期限:効果を将来発生確実事実に意思表示。発生により効果が生じる初期と効果が消滅する終期。(3)負担:法規定義務以外の作為義務不作為義務を課す意思表示。(4)取消し撤回の留保:行為を行うにあたり撤回する権限を留保する旨の意思表示。(5)法律効果の一部除外:行為を行うに当り法令が一般に付加している効果の一部を発生させない意思表示。
公務員(5)19/01/05行訴30条:行政庁の裁量処分については裁判権の範囲を超えまたその濫用が在った場合に限り裁判所は処分を取消すことができる。行政裁量は活動が法令により一義的に拘束されない反面行政機関に認められる余地。裁量処分違法と成るのは、例えば比例原則に違反している場合、重大な事実誤認がある場合、平等原則に違反している場合、不正な動機場在る場合等がある。代執行要件充足の判断(行訴2条)(1)法律により命じられまたは法律に基づいて行政庁により命じられた義務が存在する事。(2)義務が代替的作為義務である事。(3)義務が不履行であること。(4)他の手段によって義務の履行を確保困難である事。(5)義務の不履行を放置することが著しく公益に反すること。判断(行訴2条)→戒告(行訴3条Ⅰ)→通知(行訴3条Ⅱ)→代執行の実施(行訴4条)→費用の徴収(行訴5条、6条)。
公務員(6)19/01/05代執行は行政上の義務の内代替的作為義務について、義務者が自ら履行しない場合に行政庁が自ら義務者の成すべき行為をして第三者にさせ費用を義務者から徴収する手段。代執行の対象義務は他人が代って成すことが出来る義務である。執行罰は行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が一方の期限を示して過料を課す事を予告し期限までに義務が履行されない場合に過料を課す事によって義務者に心理的圧迫を加え間接的に義務の履行を強制する手段の事である。行政訴訟法に定められている抗告訴訟として処分の取り消し訴訟(行訴3条Ⅱ)、無効等確認訴訟(行訴3条Ⅳ)、裁決の取消し訴訟(行訴3条Ⅴ)、直接的義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ①)、申請満足型義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ②)、差し止め訴訟(行訴3条Ⅶ)。行政庁は営業許可の取消しをしようとする場合や法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に聴聞という意見聴取の手続きを取らなければ成らないのに対し、一時停止を命じようとする場合や禁止行為の中止を命じる場合弁明の機会付与しなければ成らない。
公務員(7)19/01/05不利益処分とは基本的に行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し、その権利を制限する処分を言う(行手2条④)。不利益処分の例として例えば営業許可の取消しや違法行為の中止命令がある。手続法違法を理由に不利益処分の効力を否定した後再度違法な手続きで審査をやり直しても実体法の見地から不利益処分の要件が充足され続けている限り同じ内容の不利益処分が発せられる可能性が在る(状況改善しない)。行政庁は営業許可を取消したり、法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に、聴聞という意見聴取の手続きを取らなければならないのに対し、一時停止や、禁止行為の中止を命じよう当する場合事前に弁明の機会の付与という意見聴取手続きをする。
公務員(8)19/01/14意見公募手続き:※命令等制定機関(1)命令案の作成(2)案および関連資料の公示、意見募集(行手39条)募集行政→国民(3)提出意見の考慮(行手42条)意見提出国民→行政(3)命令の策定(4)結果の公示(行手43条)公示行政→国民。意見公募手続きの対象になるのは”命令等”である。具体例は内閣または19/01/14行政機関が定めた①法律に基づく命令又は規則②審査基準③処分基準④行政指導指針である(行手2条⑧)。命令等制定機関は定める場合は当該および案のほか関連する資料を予め公示し意見の提出先及び意見提出の為の期間を定めて広く一般の意見を求める。提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければならない。公示する命令の案は具体的且明確な内容であって、当該題名及び命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければ成らない(行手39条Ⅱ)。命令等制定機関は意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令案について意見を十分に考慮しなければならない(行手42条)。
公務員(9)19/01/14公示すべき事項は命令の題名、命令案の公示の日、提出意見、意見を考慮した結果及びその理由(行手43条Ⅰ)。命令等制定機関は、命令規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて内容を検討し適正を確保する(行手38条Ⅱ)。行政指導は、期間が任務、所掌事務の範囲内に於いて一定の目的を実現する為特定の者に一定作為、不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であり、処分に該当しないものを言う(行手2条⑥)。行政指導種類は、①規制的②助成的③調整的がある。行政指導は原則処分ではない。行政指導は非権力的手段であると同時に事実行為である為、処分要素の権力性、法効果性が欠如しているかである。行政指導は国家賠償法1条Ⅰの”公権力の行使”にあたる。行政作用の内、私経済作用と国賠2条の公の営造物の設置管理作用を除いた残りの作用を指すと一般的に解されるが、これは私経済作用でもなければ、公の営造物の設置管理作用でもない。行政契約は契約当事者の少なくとも一方が行政主体である契約をさす。
公務員(10)19/01/14行政契約にはその締結主体に着目すると行政主体と国民の間で締結される契約の他、行政主体と行政主体の間で締結される契約がある。行政分野に着目すると規制行政分野締結契約の他、給付行政分野締結契約がある。公害防止協定は、2種類あり、(1)紳士協定説:公害防止協定は法的拘束力を有しておらず、協定に違反しても裁判所によって実効性が担保される事は無い。(2)契約説:公害防止協定は法的拘束力を有しており、違反した場合裁判所により実効性が担保される。国民が、行政契約を訴訟した場合、形態として民事訴訟と公法上の当事者訴訟(行訴4条前段)がある。(1)行政契約:目的 公益の確保/規律 私的自治の原則(契約の自由の原則を修正した規律/訴訟 民事訴訟 公法上の当事者訴訟。(2)通常の契約:目的 私益の確保/規律 同じ/訴訟 民事訴訟(3)同じ点:当事者双方の意思の合致。
公務員(11)19/01/14行政調査は、目的を達成する為に期間が行なう情報収集活動を指す。任意調査は相手方の任意の協力によって行なわれる調査である。間接強制調査は、罰則により調査に応じる義務の履行が担保されている調査である。実力強制調査は相手方抵抗を実力排除可能調査。憲法35条Ⅰの令状は、本来主として刑事責任追及の手続きに於ける強制について司法権による事前の抑制下に置かれるべき事を保障した趣旨であるが手続きが責任を目的とするものではないという理由のみで手続き強制が規定による保障枠外にあると判断できない。情報公開の法律は国民主権の理念に則り、行政文書開示請求する権利に付き定めること等により機関の保有する一層の公開を図り政府の有する諸活動を国民に説明する義務が全うされるとし国民の明確な理解と批判の下にある公正で民主的な推進に資する目的とする。行政文書は、基本的に機関職員が職務上作成し、取得した文書、図面、電磁記録であって、機関職員が組織的に用いる者として当該機関が保有している者を言う(行政機関情報公開法2条Ⅱ)開示請求は何人にも認められているほか、開示請求行政文書の内、一部開示する旨の決定の事を部分開示という(行公6条)。開示請求に係る文書に不開示情報が記録されている場合dふぇも公益上必要を認めるとき開示決定する裁量的開示(行公7条)。
公務員(12)19/01/14開示請求に対し開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報をj開示するときは機関の長は文書の存否を明らかにしないで開示情報を拒否することが出来る(行公8条)。開示請求に対して不開示決定がされた場合これを不満を有する開示請求権者は行政機関に対して行政不服の申立てができる。同様に不開示決定がされた場合行政庁が開示決定をすべき旨を命ずる事を求め抗告訴訟として申請満足型二号義務付け訴訟を提起できる。(1)国民→開示請求→行政機関→請求の当否についての判断→国民→行政不服の申立て→行政機関→裁決(2)行政機関→諮問→情報公開、個人情報保護審査会→答申→行政機関。(3)国民→提訴→裁判所。抗告訴訟対象行為は主に”公権力主体の国と公共団体が行なう行為の内、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定する事が法律上認められているものである”。事実行為は国民の義務権利に変動をもたらさない事実上の行為の事を言う。
公務員(13)19/01/14法律上の利益を有する者に取消し訴訟の原告適格が認められる(行訴9条Ⅰ)。法律上保護された利益説は原告の利益を保護しているかと言う観点から原告の有無を判定する考え。利点として次の諸点を指摘できる。(1)憲法上保障された権利利益侵害が在っても個別の法律で保護されていない者は原告適格を保有せず不合理にあたる。(2)個別法によって適格の有無を決せられるので列挙主義と違わず概括主義採用現行法と矛盾する。(3)立法が新しい事態に迅速に対応しない限り権利利益の救済を図ることが出来ない。(4)立法する者は原告適格まで考慮して立法を行なわず、根拠法律に依拠して原告適格を決すると不当な結論に成る事がある。法的保護に値する利益説は違法処分に原告が受けた実生活上不利益が裁判上の保護に値するか基準に原告適格の有無を判断する。利点として個別の事案に応じて、柔軟に原告適格有無を判定でき社会的に妥当な結論を得ることが出来る。不利益点として次の諸点を指摘できる。(1)判断基準が不明確であり裁判官の恣意的解釈を許す。(2)取消し訴訟の客観訴訟化を招き濫訴害が出る。
公務員(14)19/01/16j取消し訴訟に於ける狭義の訴えの利益は、原告の取消し訴訟で勝訴することにより現実に救済される法的利益である。処分効果が期間経過その他理由により無くなった後も尚回復すべき法律利益があり、狭義訴訟利益は消滅しない(行訴9条Ⅰ)。義務付け訴訟は以前三権分立に違反する畏れが在る為許されないと考えることも有った。行訴改正前は抗告訴訟でも(無名)法定外抗告訴訟と位置づけられた。義務付け訴訟は、行訴改正によって抗告訴訟の一類型として明文化を定められた。直接義務付け訴訟は行政庁が一定の処分をするべきであるにも関わらず、されない時、行政庁が処分すべき旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅵ①)。行政庁が事業者に対する規制権限行使を命じること求めて提起し、事業地周辺住民訴訟は直接義務付け訴訟である。申請満足型義務付け訴訟は行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づいて申請がされた場合に於いて、当該行政庁がその処分をするべきである荷も関らずされない時、行政庁がその処分をすべき旨を命じることを求める訴訟である(行訴3条Ⅵ②)。許可を得る為に申請したにも関らず合理的な期間を徒過して何の回答も無い場合や、不許可の回答された場合は許可するべき旨を命じることを求めて提起する申請満足型義務付け訴訟である。
公務員(15)19/01/16申請満足型義務付け訴訟は直接型義務付け訴訟と異なり一定の抗告訴訟を併合提起しなければならない点が訴訟手続き上特徴である(行訴37条3Ⅲ)。訴えが却下されるのは一定の抗告訴訟を併合提起が無き場合申請満足型訴訟が不適法とする。直接義務付け訴訟①国民→提訴→②裁判所→公権力の行使を命じる③行政庁→処分又は裁決する→④国民。申請満足型義務付け訴訟①国民→申請と審査請求→②行政庁→拒否、不作為→①国民→提訴→③裁判所→行使を命じる→②行政庁→処分裁決→①国民。仮の義務付け:①義務付け訴訟が適法に提起される②処分がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害緊急避難の必要③本案理由、要件充足(行訴37条5Ⅰ)。④公共の福祉に重大な影響を及ぼすことを認めない(行訴37条5Ⅲ)。差し止めの訴訟は行訴でいう抗告訴訟の一種であり、改正により新しく導入された。訴訟処分が実際には行なわれてない段階で提起される訴訟であり、先取りされた取消し訴訟”と呼ばれることもある。差し止め訴訟とは行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにも拘らずされようとしている場合に於いて行政庁が処分、裁決をしてはならない旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅶ)。訴訟①国民→提訴→②裁判所→行使のない命令→③行政庁→処分裁決無し→①④国民
公務員(16)19/01/16例として(1)原発建設予定地周辺住民が行政庁の電力会社に対して設置許可をしないことを命じることを求める訴訟(2)任命権者が特定の公務員に対し懲戒処分をしないことを求めて公務員自身が提起する訴訟等。行為不法説は公務員加害行為が客観的法規範に対して違背する事を持って国家賠償法上違法と捉える考え方の一種で在る。結果不法説は、加害者の受けた被害着目につき国賠違法を判断する考え方である。国賠に違法行為者が引き合いにする事は法律による行政の原理である。国賠訴訟を通じて行政活動の違法性が認定されえると現場公務員は違法行為を行わないよう努力する国賠請求訴訟は違法な行政活動抑止効果を持つ国賠制度の行政統制機能と捉えることができる。国賠2条Ⅰの公の営造物は行政主体によって設置管理され公目的に供している有物体または物的施設の事を指す。公の営造物の通常有するべき安全性の有無は構造、本来の用法、場所的環境及び利用状況等諸般事情を総合考慮し、具体的、個別的に判断する。本来の用法論”は、公の営造物本来用途に従わない用法によって生じた被害については設置管理者は、国賠上の責任を負わないという考え方である。
公務員(17)19/01/16国家賠償法1条Ⅰに基づく責任は違法の他に故意又は過失も法律要素としており過失責任主義に立脚して定められた条文と言える過失は通常不法行為を行った公務員に着目し有無が決せられるが過失は組織損失と呼ばれることも在る。損失補償は適法行為に因り被害がもたらされた場合の救済手段で在るのに対し国家賠償法は違法行為によって被害がもたらされた場合の救済手段である。保障の谷間とは違法無過失な公権力の行使によって国民が被害を受ける場合。損失補償は適法行為前提とし、国家賠償法1条Ⅰは過失責任主義を執っている為違法無過失は何れの方法に因っても国民は救済されない問題である。憲法29条Ⅲは主に財産権の侵害に対して損失の補償する旨を規定している。通達は上級行政機関が組織上監督権に基づき所管の下級行政機関に対し法律の解釈や裁量判断の具体的指針等を示して、行政上の扱いを統一に規す為発せられる行政内部の命令である。通達の名宛人は内部の人間である。国民に通達をしない。処分は公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為の内直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものを言う。
公務員(18)19/01/16※行政上義務履行確保の手段→(1)伝統的な手段(ア)行政強制①行政上の強制執行(A)代執行(B)間接強制執行罰(C)直接強制(D)強制徴収②即時強制(イ)行政罰①刑罰②秩序罰(2)新しい手段(ア)許認可の停止取消し(イ)経済的不利益措置(ウ)違反公表(エ)給付の停止国民は行政指導に従う必要は無い。なぜなら行政指導は非権力的手段であり、事実行為だからである。義務履行確保正確法は行政代執行である。代執行の対象は、代替的作為義務である。行政罰は行政上の義務違反に対して課せられる罰を言う。行政上の強制執行は権力的かつ侵害的な行政作用であり、そのような行政作用は法律の留保の原則に関して如何なる立場に於いても法律の根拠を必要とする。重要事項留保説に立つ場合でも行政作用は重要事項と捉え法根拠を必要とする。
公務員(19)19/01/16国、地方公共団体が起こした訴訟であり、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には法律上の争訟にあたるというべきであり、国、地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に行政上の義務履行の求め訴訟は一般公益保護目的とするものであって自己の権利利益の保護救済を目的とするものという事は出来ない。法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない。行政処分とは公権力主体の国、公共団体が行なう行為の内、行為に因り直接国民の権利義務を形成して範囲を確定することが法律上認められているものを言う。法律上の争訟は当事者間の具体的な権利義務なしに法律関係存否に関する紛争であり法令終局解決できる。取消し訴訟は処分、裁決が在った事を知ってから六ヶ月を経過した時は訴訟提起できない。取消し出訴期間とは、行政上法律関係を早期安定させる。違法の継承は、先行処分、後行処分が在る場合、後行処分の取消し訴訟の中で先行処分の違法を主張できるか。取消し訴訟の排他的管轄は処分の効力を否定する為には取消し訴訟に因らなければならない理由である。


ハッカーはデータ保存ないし保守をしない 日進裁判課 福岡大

2019-03-21 05:12:50 | 日記
出版社について、すでに、作品の入稿を、ポニーキャニオンと、マイクロソフトが、作品受付を拒否しているので、これ以上の出版社に口を聴いても印刷してもらえないし無駄だと分かった。このてんで、柳沢慎吾が、出版社連合に、一枚1億で70億円で全部処分すると言ったが、認められていない。簡易裁判所は、自分勝手な原告審理をした柳沢慎吾を許さない。しかし、柳沢慎吾が、絵画が50点にもかかわらず、写真が同等の価値が在るとでも言うのか、写真は、数千点を既に超えている。しかし有効な写真点数と言うのは、同じものが何枚も写っているため、実際のコンテツはもっと少ない。柳沢慎吾は、版権で譲られると書いた時点で200万円を補正して、70億円としているこれは、簡易裁判所にそのような大それた金額を請求しているのはどういったことなのか。大は、柳沢慎吾との交渉は破綻した。もちろん拒否しても差し押さえるといったのが、NTTのハッカーが電磁記録をとって全てのRAWや、ネガ、ポジの原版を差し押さえているからNTTに取引すれば売れるとしたのは、NTTは持っていないものとして拒否する事が出来る。NTTは、情報工作をしたのであって、大の作品を保守するほど甘いハッカーではない。もちろんNTTのハッカーは、大の作品データーをサーバーに保存していない。ハッカーは、奪い取っては消しているというのだ。つまり柳沢慎吾の訴訟野望は打ち砕かれた。3月20日、取材新聞社カメラマンや、記者に報酬を決済する旨をGoogleが発表した。福岡大学のホームページ作成料や、福岡大学のクロール掲載料、また福岡大の検索を譲った西川印刷と、Googleと、新聞社と、3等分して所得を決済する。依頼主は西川印刷であり、買主は福岡大学である。またその仲介を行なったのがGoogleと新聞社となる。このアフィリエイトで、225万円も高額な売り上げがあったと蛍は位置づけている。作られたホームページも10点以上に昇る。しかも、日進市を特定しないと、福岡大を探せない、榮不動産も、私立榮不動産合資会社まで絞り込まないと見つからない。今までより検索エンジンが厳しくなったと感じる。また、父親が、Googleに依頼して、写真を撮ってホームページを作るように頼んだといっていますが、建物の写真しか出てきません。写真も一点でクロールされていますが、公式ホームページはトクトクによって削除されています。消防団も公式ホームページをもてないし、岩田匡が申し立てた、写真サブギャラリーが消防団の所有権と訴えたことについても、写真サブギャラリーや、折戸消防団、和風味処福豊、海鳥亭GA05、福岡大の写真展メインを著作権侵害として削除している。しかしそのような根拠が何処にあったのか、ただ集中的にアクセスが在ることで、著作権上問題が在るとしたことであり、何のことなのかさっぱり意味が分からない、根こそぎアカウントを削除し、Hukuokaアカウントは、プロFTPとなったので、もうCGIを動かす事が出来ない。FC2はCGIに対応していない。柳沢慎吾は、西川印刷に交渉しても、NTTに交渉しても大の作品を持っておらず、賠償所得を請求する事は、弁護士法の非弁の提携にあたり、柳沢慎吾は、行政法に直ちに違法である。また、柳沢慎吾原告人は、原告適格が無い。柳沢慎吾は、雲を掴む訴訟を起こして於いては、この請求事件です。まだ、西川印刷も、西川出版も探しているデーターをネットワーク上からアクセスしていないのはカウンター並びにアクセス解析で明らかであり、印刷会社も、出版社も、コンテツの於いてあるGoo(NTT)ブログのアルバムを開いていない。先頭に在る写真が、問題の桜のカラーリバーサルフィルムの写真であり、プロビア100Fで撮影したので24点在る。しかし、これも、アクセスに影響しなかったことから、西川印刷が事前に調べている可能性が無い。大は、簡易裁判所が、製本を違法として申し立てる事を、製本を全部の財産を大のものと認めるよう協力を求めました。それも、簡易裁判所に取引していたのであれば、問題も解決しないので、上訴の合意をしたところ、西川出版社長を名乗る者から訴訟が応じられ、十分な納得のいく説明が受けられました。投資信託で1000万円に作品を替えて株式会社西川印刷にすることで異存がありません。所有権の移転で無いので、簡易裁にも出来る判決であると、地方裁判所はしています。つまり、賠償でも、損害賠償でもありません。しかも、西川出版は、著作権使用料を徴収するとして、版権として、作者に譲る意思は無いとして、得喪を拒否して、1億円でも、売却の交渉に応じないものとしました。この件で、柳沢慎吾の証人陳述と食い違う内容となり、西川出版は、出版社連合を拒否し、また、印刷会社の出版社であるから、出版できる者として、ポニーキャニオンと、マイクロソフトと同じものであるとした柳沢慎吾を否定し退け、西川出版は、著作権使用料だけで、債務を支払う事を決めた。普通の出版社では無いので、西川出版は、権利を得喪しないで、著作権使用料を営業できる者としました。勿論差し押さえているわけではありません。民事保全法や、刑事訴訟法などの差押要件は必要ありません。柳沢慎吾が、作品データーベースを処分したところで、柳沢慎吾は、1年間12ヶ月凍結を受け、凍結中に仮差押をして、返します。仮差押中に執行官が相当の配当を受け更にその配当の中から2ヶ月報酬に払い、賠償額と同額、執行官に、損害賠償を申し立てる民事保全抗告の申立てをしていますが、柳沢慎吾の賠償収入を得る権利そのものが無効であった可能性があり、ただの脅迫であり、何時でも取消す事が出来、また、どれだけ作品を脅かしても、権利の移転の無い無効で在るので、柳沢慎吾は、脅迫罪に於いて強請りは成立しません。ただ、作品が1000点以上在るというだけで、全部売るといって第三者の無権利者の柳沢慎吾が所得することそのものが無効であり、抗告の必要性が無かった可能性が在る。また、その場合ただの異議の申立てに過ぎないように代わることになっており、被害額が無いので、抗告に請求する者も無いと判断できる。

旅行準備

2019-03-21 00:49:34 | 日記
福岡だい
2019.3.23(Sat)
幻聴で思ったことその4
今、23日付けの日付の記事を書いているが、22日から25日まで外国の台湾に旅行することになった。22-25のレポートは、26日に記事を公表することにした。まだ、今書いているのは、3月20日なので、26日までには、台湾レポートを4日分まとめて公開する。今回は、アリサンの御来光を見に行くというツアーで在るがトロッコ電車に乗るとしている。持って行く機材は、EOS50DカメラのEF17-40F4Lレンズのものと、HFG10、液晶故障中のFinePixXP10を持っていく。既に充電は済んでいる。コンパクトフラッシュも、16GBで用意し500枚は撮れる。3台のカメラを使い分けてこなす事で主に夜景はXP10の動画にするし、曇っていれば、EOS50Dでは露光が暗く写らないので、XP10の写真の出番となる。また、HFG10は、ハイアマ用民生のビデオカメラ版なので画質は今までで最も高い基準のものと成り、焦点距離も300mmと長い。望遠はビデオカメラで対応するが、市街地や、山林なので、望遠カメラが必要性が分からないが、今回の旅行について、26日開示する予定でいるものを、新幹線に乗るなど観光地の移動が多いので、宿泊施設も、毎日変わるので、交通負担が大変になる。しかし、役のフォームを外国で撮ってみるのも面白い。此の前は、サブウエイのシンペイトウの駅の駅舎が素晴らしく、写してみた。日本で雨が振った後になるので、台湾に雨が降っている可能性があり、博物館などでは、EOSを主力にするが、御来光はビデオで撮ってみる。早朝のトロッコ電車の写真も載せられたら写しておく。路線電車で外面を写すだけでなく、車内も撮れたら簡単なビデオをスナップする。まず、車外から撮るのは最低限大丈夫なはずです。暗ければ、XP10や、G10を中心にします。日の出前のトロッコ電車とあり、暗い早朝からトロッコ電車が来る可能性が在るので、G10の露光なら様子が捉えられるはず。また、今回の台湾旅行も楽しみにしている。パイナップルケーキ20人分あれば足ります。ホワイトデーのチョコレートを、吉田典子さんと、浜島潤子さんに一箱ずつあげたので、台湾旅行では、1万4千円瀬戸信から下ろしたが、2、3千円あれば多分足りる。ほかは、旅行活動費用に充てる。持っていくものは、インテリアコーディネーター2017過去問題集と、行政書士試験一般知識を持っていく。前回の台湾旅行ではウーロン茶を買ったほか、刑法の教本を持って行った。幻聴が大人しくしていれば、まず今回も問題ない。最近とても暑くなってきたので、股引を脱ぎ、着瘡ねを3枚に減らし、ジャンパーを一枚にした。また、病院の帰りは、できるだけ手袋を使用しないようにした。この点で暑くなったことについて大部楽になった。

シニアと若手 福岡大

2019-03-21 00:48:18 | 日記
福岡だい
2019.3.24(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君が、大が青年部議員と勘違いしている。自分のやっている事は、50代以上の方がやることばかりであり、行政書士も最も多い資格者は50代だとしている。また、農業については、定年退職者の道楽の大人の遊びだといわれている。他、弁護士も必ずしも若手の方が担っていく職業と言えない。裁判官も40歳以上といった規定が最高裁に在るので、他の裁判所も40歳以上となる。他自分は、インテリアコーディネーターといった女性に人気な資格を取るが、フリーランス(自由業)となる。女性に人気でも、残る女性は約半数とされている就職難の厳しさである。インテリアコーディネーターの勤め先は、工務店、設計事務所、不動産会社、ホームセンターなどであるこれらの職は、殆どが男性の会社であり、資格が、女性者が多くても、資格取消のクレームが多い。自分は、行政書士が取れた後、インテリアプランナーや、インテリアコーディネーターとして准インテリアプランナー事業と、インテリアコーディネーター事業として榮不動産を登録する。榮不動産の社名は決まっており、フランス語でも問題ないものとする。岩田匡君が、シニアに対抗した事が分かってやっている事か、宅建士は確かに足りていないし、大の講座が無いので協調関係に無い。この点で、宅建士は、岩田匡君に弁護をしないよう咎めている。弁護士も、食品衛生責任者も、行政書士も、インテリアコーディネーターも、特に岩田匡君を訴えなかった。自分は、法律の中心体が、民法で在る事が伝えられた。しかし、岩田匡君に特に関係の無い。岩田匡君が、40代の自覚が在るのかといったことを聞いているのであって、山田誠君の青年部になる事は、岩田匡君達に反対されている。もし、岩田匡君が、青年部の一議席に成れば、ずっと若い人と扱われる特別的な存在になれるが、実際には、岩田匡君は、山田誠君に成りきれない。皿洗いと、生ゴミの管理場から、建築接客までの過程を通じて習い、また、そのとき、建築接客には、自営業に相当するフリーランスが必要であり、行政書士資格が前提に成るインテリアコーディネーターとなる。よって、岩田匡君が、就職難を乗り切るには、自由業につくことである。岩田匡君自身が社長として働くなら、学歴も、年齢も問わない。また、弁護士も、行政書士を切り離す事が出来ない。弁護士事務所を開くのを80歳までの期限として余命が2,3年でもやらせるところだった。しかし、岩田匡君は、食品衛生に怖気づいて宅建の事務業を取ろうとしたとの情報が在る。自分のほうは忙しい人が多く訴えている余裕も無い。他、酒井猛君が、大が訴えたといったことについて、酒井猛を訴えたのは柳沢慎吾である事を確認していただいた。大は、職業の主権を争わない。どちらにしろ、フリーランスに陥れるので、会社員になるのでなければ反対できないので、自分の職業は、全て、新しい人に捨てている事になる。しかし、自分自身の夢は諦めない。最後まで、社労士と、一級建築士を目指していく。合格率の順番で、行政書士、司法資格、司法書士、社労士と昇格することになったが、佐竹義廣君には合格率は関係ないので、佐竹君は、司法書士と、社労士の有望な人生を送っても構わない。自分は、日進の犠牲に成る日進市に最も欠けている職を担っていくのであり、将来の日進市の礎にする。また、自分が、日進市で弁護士事務所を開業する事で、愛知県でも有数の弁護士に成れる。6ねんで司法予備資格のほうが、司法書士合格より近いが、司法書士の合格者の傾向を見ると30代40代の若手の人が多いが、弁護士、検察、裁判官の3倍の合格者の輩出があり、希望者は、何と、司法予備資格の12倍に相当する。また、合格率は6%司法予備資格の合格率は一般教養を含めても20%ていど、人材の数は司法書士は3倍あります。佐竹君が、若い人が難関のセンターを合格してしていることをやっていける唯一の人です。弁護士は、法律全般を扱えるが、所得を取ることもできるとしている。司法書士や、行政書士、社労士などは、特別の法律を持っていても、法律全般の弁護が出来ない。自分は、40歳までに20年間の弁護生活だといわれ、日本テレビ裁判官に地方裁判所弁護人を30歳で拝命した後、40歳で裁判官指名を確認したそして裁判官を40歳で拝命したが、実際の噂では、福岡大は、日進裁判課副会長は、裁判長であるとする見解や、いや最高裁判官だとの見解が在るが、最高裁の制度は、裁判長官と、判事、判事補の3人でジャッジを構成する。最高裁判官そのもの外居ない。自分としては、普通の裁判官であり、副会長といっても日進裁判課の主任級に過ぎない。口頭弁論が終了しないものに、主文と、判旨をつける事は無いので、訴訟の途中で放棄されている事件が在ることになる。この事件を多数扱っている。よって、主文が主体の判例を書いているのではないが、終結後、主文と判旨を当日中に発表しなければならない。それも、岩田匡君の裁判員法といった新潮の職に当たるものは、主文と、判旨は、刑事訴訟法を以って特に説明が必要が無い事が後で分かっている。よって、裁判官と言った者と、裁判員と言った者が全く違う職業に看做されていることになり、裁判員は主文までは問われない。証拠が無ければ、死刑に出来ないので、裁判員でも刑事訴訟法に基づいて裁判員法にて、証拠の無い殺人は、無罪の処遇を与えなければならない。たとえ疑いであっても死刑に罰してはならないが、裁判員は、刑事裁判を行なえる者とされているので、刑法規定により、死刑と、無期懲役と、禁錮などがある。重たい責任を負う職業なので、岩田匡君に向いているといえなくても、山田誠君を追跡させていかせる。